Пленум по наследству

Принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании»

1. Практика судебных дел по наследству и подведомственность споров

В пункте 1 Постановления №9 Верховным Судом РВ было указано на тот факт, что дела, следующие из правоотношений наследственного характера, могут рассматриваться исключительно судами общей юрисдикции. На подведомственность данных дел не оказывают влияние такие факторы, как состав участников споров о наследстве или вид наследуемого имущества.

2. Подсудность наследственных споров

По общему правилу, дела, которые связаны с вопросами наследования, должны рассматриваться в районных судах. В то же время, споры, в которых фигурируют обстоятельства, возникшие в процессе принятия наследства, то их могут рассматривать и мировые суды в случае, когда цена иска устанавливается не выше 50 тысяч рублей. Примером такого разбирательства ВАС РФ назвал споры, связанные с наличием задолженности у наследодателя, изложив этот вопрос в пункте 2 Постановления №9.

3. Вопрос места предъявление искового заявления при наследственном споре

Положения статьи 28 ГПК РФ устанавливают, что наследственные споры должны рассматриваться по месту нахождения или жительства ответчика. Кроме того, в судебной практике сделано уточнение, согласно которому до момента непосредственного принятия наследства подобные споры должны быть рассмотрены по месту открытия наследства, которым является последнее место жительства наследодателя к моменту его смерти (согласно пункту 1 статьи 20, части 1 статьи 1115 ГК РФ).

Помимо этого, в пункте 3 Постановления №9 отмечается, что, если предметом рассмотрения спора о наследстве являются несколько объектов недвижимого имущества, расположенные на территории юрисдикции нескольких судебных инстанций районного уровня, то исковое заявление может быть подано в любой из этих судов по месту открытия наследства.

В случае, если последнее место нахождения наследодателя находилось за пределами России или осталось неизвестным, то, в соответствии с условиями пункта 18 Постановления №9, местом открытия наследства считается место нахождения:

• наследуемых объектов недвижимости, расположенных в разных местах (в качестве места открытия наследства может считаться любое такое место) или самой ценной его части;
• наследуемых объектов движимого имущества либо самой ценной его части в случае отсутствия недвижимости.

Верховный Суд РФ также указал, что ценность имущества в процессе установления места открытия наследства определяется с учетом его рыночной стоимости в тот момент, когда произошло открытие наследства. Подтверждение рыночной стоимости может производиться с помощью самых разных доказательств, которые предусмотрены положениями процессуального законодательства, изложенными в статье 55 ГПК РФ.

4. Истцы и их участие в наследственных спорах

Судебная практика наследство также содержит информацию о том, что истцу не может быть отказано в принятии его заявления по спору о наследстве на основании того, что свидетельство о принятии наследства у него отсутствует. Этот факт изложен в пункте 7 Постановления №9. ВАС РФ разъяснил, что получение подобного документа считается правом, а не обязанностью лица, выступающего в качестве наследника.

5. Роль ответчиков в наследственных спорах

В Постановлении ВАС РФ указал, что исковые требования к умершему гражданину предъявить невозможно, так как последний уже не обладает гражданской процессуальной и гражданской правоспособностью (согласно пункту 6 Постановления №9). Также было отмечено, что в процессе рассмотрения наследственных споров суды в обязательном порядке должны установить наследников, которые уже приняли наследство. Они должны быть привлечены к участию в рассмотрении дела в статусе ответчиков (согласно пункту 13 Постановления №9).

6. Статус недостойных наследников

Положения статьи 1117 ГК РФ предусматривают, что наследники (по завещанию или закону) могут быть отстранены от наследования, если они признаны недостойными. Таковыми они становятся, если умышленно совершают действия противоправного характера против наследодателя или кого-либо из других наследников, либо выступают против осуществления последней воли лица, оставившего наследство и выразившего ее в завещании (согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 1117 ГК РФ). При этом цели и мотивы совершения подобных действий со стороны недостойного наследника не учитываются в суде. То же самое касается наступления соответствующих последствий (согласно пункту 19 Постановления №9).

Установлено, что все вышеперечисленные обстоятельства должны подтверждаться в судебном порядке посредством принятия решения по гражданскому делу или приговора по уголовному делу.

Недостойными наследниками могут быть признаны родители, которые по решению суда были лишены родительских прав в отношении детей, выступающих в статусе наследодателей, если вышеуказанные права не были восстановлены на момент открытия наследства (согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1117 ГК РФ).

В пункте 2 ГК РФ также установлено, что недостойными наследниками можно считать лиц, которые злостно уклонялись от обязанностей по содержанию наследодателя, которые были наложены на них по закону. В отношении данной категории лиц Пленум Верховного суда по наследству отметил, что обязанности по содержанию наследодателя устанавливаются с учетом положений семейного законодательства, а это означает обязательное наличие решения суда о взыскании алиментов.

Помимо этого, судам требуется установить злостный характер неисполнения обязанности по содержанию наследодателя, для чего требуется определить причины и продолжительность неуплаты необходимой суммы денежных средств.

7. Состав наследуемого имущества

В пункте 14 Постановления №9 разъясняется, что в состав наследства можно включать любое имущество, которое находилось в распоряжении наследодателя на момент открытия наследства. В эту же категорию включаются вещи (ценные бумаги и деньги, в том числе), а также права и обязанности имущественного характера. Стоит отметить, что в число имущественных прав как состава наследства могут быть включены исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности либо на средства индивидуализации, а также права на получение денежных сумм, которые были присуждены наследодателю, но не получены им.

Также Верховный Суд РФ напомнил о том, что наследование имущественных обязанностей наследодателя производится в пределах стоимости имущества, которое перешло к наследникам (согласно пункту 1 статьи 1175 ГК РФ). В то же время, в состав наследуемого имущества не могут быть включены права и обязанности имущественного характера, если они неразрывно связаны с личностью гражданина, оставившего наследство, а также их переход в порядке наследования федеральными законами не допускается (согласно статье 418, части 2 статьи 1112 ГК РФ).

В пункте 15 Постановления №9 приведены примеры вышеуказанных прав и обязанностей: права и обязанности, которые возникли из договоров комиссии, поручения, пользования, агентского договора, алиментные права и обязанности.

Кроме того, в судебной практике указано, что права на получение единовременных денежных выплат на покупку жилого помещения участником боевых действий не могут наследоваться как неразрывно связанные с личностью наследодателя.

8. Коммориенты

Верховным Судом РФ были разъяснены особенности судебной практики применения положений Гражданского кодекса РФ о получении наследства при единовременной смерти граждан или коммориентов. В пункте 16 Постановления №9 отмечается, что эти граждане не могут наследовать друг после друга. В данной ситуации открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, которые призываются к наследованию по соответствующим основаниям.

Обязательным условием для того чтобы лицо было признано комориентом, является его смерть в течение 1 календарного дня. Сами границы указанной даты определены моментом времени между 00.00.00 и 24.00.00, которые исчисляются по местному времени.

9. Выморочное имущество

В пункте 3 статьи 1151 ГК РФ отмечается что порядок наследования и учета выморочного имущества определяется федеральным законом. Но на сегодняшний день подобный закон не принят. Именно поэтому, Верховный Суд РФ в пункте 5 Постановления №9 пояснил, что в данных ситуациях Росимущество имеет право выступить от имени Российской Федерации. Кроме того, согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, ответственность по всем долгам наследодателя несут также и публично-правовые образования, которые получили выморочное имущество в собственность (согласно пункту 60 Постановления №9).

10. Мировые соглашения

Как сообщил Верховный Суд РФ, что суды обязаны утверждать мировые соглашения при рассмотрении наследственных споров только в том случае, если подобные соглашения не нарушают прав и законных интересов третьих лиц (согласно пункту 10 Постановления №9).

В пункте 10 Постановления №9 присутствует широкий перечень вопросов, по которым возможно достижение мировых соглашений. Кроме того, в указанном Постановлении приведены вопросы, по которым мировое соглашение достигнуто быть е может:

• о признании свидетельства о праве на наследство (согласно пункту 1 статьи 1155 ГК РФ) и завещания недействительным (согласно статье 1131 ГК РФ);
• об отказе от наследуемого имущества (согласно статьям 1157-1159 ГК РФ);
• о разделе наследства с участием наследников, которые не приняли положенное им имущество, или которые обладают правом собственности только на определенное имущество, фигурирующее в составе наследства (согласно статья 1164 и 1165).

Также важно учесть, что в процессе заключения мировых соглашений относительно раздела наследства нужно помнить о свободе в осуществлении гражданских прав со стороны участников правоотношений. Именно поэтому, раздел наследуемого имущества может производиться ими без учета размера положенных долей (согласно пункту 55 Постановления №9).

11. Наследование по завещанию и его особенности

В соответствии с пунктом 22 Постановления №9, завещательное распоряжение правами на финансовые средства, находящиеся в банке, можно считать самостоятельным видом завещания. Соответственно, судьба таких денежных средств лица может определяться простым завещанием, а не только завещательным распоряжением.

Так с помощью завещания можно изменить или отменить завещательное распоряжение (в соответствии с пунктом 23 Постановления №9). В указанном пункте отмечается, что завещательное распоряжение может вносить изменения в завещание в части, которая касается распоряжения правами в отношении денежных средств, которые находятся на счете лица в части касательно прав на деньги, которые были внесены гражданином во вклад либо находятся в этом банке на любом другом счете этого лица.

Кроме того, Верховный Суд РФ указал на тот факт, что оспорить завещание можно только после открытия наследства (согласно пункту 27 Постановления №9). Помимо этого, данный пункт устанавливает, что завещание признается недействительным в следующих случаях:

• у гражданина отсутствует дееспособность в полном объеме в момент совершения завещания (согласно пункту 2 статьи 1118 ГК РФ);

• завещание совершается через представителя или с двумя и более лицами (согласно пунктам 3 м 4 статьи 1118 ГК РФ);

• письменная форма завещания или его удостоверения не соблюдается (согласно пункту 1 статьи 1124 ГК РФ);

• при составлении, удостоверении, подписании или передаче завещания нотариусу отсутствует свидетель в случаях, которые предусмотрены законодательством (согласно пункту 3 статьи 1126, пункту 2 статьи 1127, абзацу 2 пункта 1 статьи 1129, пункту 3 статьи 1124 ГК РФ).

Установлена возможность оспаривания отказа нотариуса по выдаче свидетельства о праве на наследуемое имущество в связи с его ничтожностью. Этот факт может быть оспорен в суде в соответствии с пунктом 27 Постановления №9.

Пленум наследство также указал, что в судебном порядке можно признать завещание недействительным в следующих ситуациях:

• наличие несоответствия лица, которое было привлечено в качестве свидетеля для участия в деле, и лица, которое заверяло завещание по просьбе завещателя своей подписью, требованиям, установленным положениями Гражданского кодекса РФ (согласно пункту 2 статьи 1124 ГК РФ);

• присутствие лица, в пользу которого был сделан завещательный отказ или составлено завещание, его детей, родителей или супруга при составлении, удостоверении, подписании завещания передаче его нотариусу (согласно пункту 2 статьи 1124 ГК РФ);

• другие случаи, в которых фиксируется нарушение порядка подписания, составления, удостоверения завещания, его недостатков, которые привели к искажению волеизъявления завещателя.

Кроме того, Верховный Суд РФ отметил, что некоторые отдельные недостатки, присущие завещанию (например, описки, помарки, ошибки в отдельных реквизитах) не могут считаться основанием для признания завещания недействительным, если в судебном порядке будет установлено, что их наличие не оказывает влияние на возможность понимания воли завещателя.

12. Понятие завещательного отказа (легата)
Завещательный отказ – это процесс возложения на наследника в завещании обязанности имущественного характера за счет получаемого наследуемого имущества. Например, согласно завещательному отказу, отказополучатель наделяется правом пользования жилым помещением. При этом мена, продажа, сдача в аренду, дарение такого объекта со стороны наследника не влияет на права, которыми обладает отказополучатель (согласно пункту 24 Постановления №9).
Кроме того, Верховный Суд РФ отметил, что отказополучатель, который получил право пользования жилым помещением, может пользоваться им наравне с собственником данного помещения (согласно части 1 статьи 33 ЖК РФ). На отказополучателей в данном случае возлагаются вытекающие из этого процесса обязанности. Например, это обязанность по погашению коммунальных платежей. Также известно, что отказополучатель отвечает солидарно с собственником по всем обязательствам, которые связаны с использованием жилого помещения (согласно пункту 24 Постановления №9). Правда, для недееспособных отказополучателей действует исключение из данного правила.
Установлено, что предоставление завещательного отказа с учетом положений пункта 4 статьи 1127 ГК РФ можно требовать в течение 3-х лет с момента открытия наследства. В соответствии с пунктом 25 Постановления №9, этот срок считается пресекательным и восстановлению не подлежит.
Кроме того, в пункте 60 Постановления №9 отмечено, что отказополучатели не отвечают по долгам наследодателя.
13. Наследники по закону как субъекты правоотношений в сфере наследования имущества

Установлено, что при расторжении брачных отношений первый супруг наследодателя теряет право наследовать имущество в качестве супруга, если решение о разводе вступило в силу раньше, чем наступил день открытия наследства (согласно пункту 28 Постановления №9).

В процессе признания брака недействительным супруг наследодателя не может наследовать имущество в качестве супруга, даже если он не знал о наличии оснований для признания недействительности такого союза и был добросовестным. Данные правовые последствия возникают даже в ситуации, когда решение суда о недействительности брака вступает в силу после дня открытия наследства (согласно пункту 28 Постановления №9).
Кроме того, в Постановлении разъясняются моменты относительно признания наследников иждивенцами или нетрудоспособными лицами (в пункте 31 Постановления №9). Именно эти вопрос считаются важными для разрешения споров относительно обязательной доли в наследстве. В частности, Верховный Суд РФ отметил, что получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением не может наследовать имущество в качестве иждивенца наследодателя, даже если он признан нетрудоспособным.

В пункте 33 указано, что в состав наследства наследодателя, который состоит в браке, включено его личное имущество и доля в общем имуществе, которое было нажито в период брачных отношений. Но при этом нельзя считать определяющим фактом вопрос относительно того, на чье имя было куплено имущество, либо кто из супругов заплатил за него. Иное может устанавливаться посредством заключения брачного договора. Но относительно таких случаев говорится, что положения брачного соглашения о режиме имущества мужа и жены на случай расторжения брака не могут использоваться в наследственных правоотношениях (согласно пункту 33 Постановления №9).

14. Процесс принятия наследства

Верховный Суд РФ напомнил, что с момента принятия наследства наследника можно считать полноценным собственником имущества, полученного по завещанию, а также обладателем имущественных прав вне зависимости от того, были они зарегистрированы в государственном порядке или нет.

Кроме того, в рассматриваемом Постановлении отмечено, что процесс принятия части наследства наследником вне зависимости от того, происходит это по завещанию или по закону, все равно предполагает, что он принимает наследственное имущество, которое ему причитается.

В пункте 35 Постановления №9 делается уточнение, которое предполагает, что совершение наследником деяний по принятию имущества, не предназначенного ему, не означает факт принятия причитающегося наследства и не приводит к возникновению права наследования на него.

Если возникнет ситуация, в которой принятие наследства может быть осуществлено по нескольким основаниям (например, одновременно по закону и по завещанию), то наследник может выбрать то основание, по которому он планирует принять наследство. Оснований может быть даже несколько.

Согласно положениям пункта 36 Постановления №9, фактические действия, указывающие на принятие наследства, могут быть представлены следующим образом:

• вселение наследника в жилое помещение, которое ранее принадлежало наследодателю, проживание в нем на момент открытия наследства (в том числе, без регистрации наследника по месту пребывания или прописки);

• обработка земельного участка наследником;

• подача иска в суд с требованием о защите наследственных прав;

• выступление с требованием относительно проведения описи имущества, принадлежавшего наследодателю;

• оплата коммунальных и страховых платежей;

• возмещение расходов, возникших в результате смерти наследодателя, за счет наследственного имущества, несение расходов на охрану и управление наследством (согласно статье 1174 ГК РФ) и т.д.

Все вышеперечисленные действия необходимо произвести в течение срока, отведенного для принятия наследства.

Подтверждением факта принятия наследства могут стать соответствующие документы, которые указывают на выполнение наследником действий по принятию наследуемого имущества. Например, в этом качестве может выступать справка о том, что наследник проживает вместе с наследодателем, квитанция о внесении платы за жилье, погашение коммунальных платежей, уплате налога, сберегательная книжка, открытая на имя наследодателя и т.д.

Из разъяснений Верховного Суда РФ становится понятным тот факт, что наличие общей собственности вместе с наследодателем, на которую приходится и состав наследства, не свидетельствует о факте принятия его наследником. Кроме того, об этом не свидетельствует получение наследником материальной компенсации на оплату ритуальных услуг, социального пособия на похороны.

В случае отсутствия документов, которые свидетельствуют о факте принятия наследства, судебная инстанция может установить это как факт, имеющий юридическое значение. При наличии спора это делается в исковом производстве (согласно пункту 36 Постановления №9).

15. Сроки, необходимые для принятия наследства

Если истцы предъявляют требования относительно признания права собственности в порядке наследования в пределах срока, отведенного для принятия наследуемого имущества, то в этом случае суды могут приостановить производство по делу до окончания установленного срока (согласно пункту 8 Постановления №9). Отсутствие документов на имущество наследодателя, оформленных надлежащим образом, не является препятствием для того чтобы наследник обратился с заявлением в суд, чтобы включить в состав наследства такое имущество (согласно статье 1154 ГК РФ), В противном случае суд будет осуществлять рассмотрение вопроса относительно признания права собственности на существующее имущество в порядке наследования.

Наследники продавца (покупателя) по договору купли-продажи недвижимого имущества имеют право обратиться с заявлением в суд, потребовав провести государственную регистрацию перехода права собственности на данное имущество (согласно пункту 9 Постановления №9).

Также известно, что в пункте 39 Постановления устанавливается возможность подачи заявления о принятии наследства законными представителями ребенка, родившегося уже после открытия наследства. Сделать это можно в течение полугода со дня его рождения.

Чтобы пропущенный срок принятия наследства был восстановлен, должны выполняться следующие условия:

• наследник не должен был знать или не знал об открытии наследства либо пропустил установленный для его принятия срок по уважительным причинам;

• требование по восстановлению срока предъявляется в течение полугода с момента исчезновения причин пропуска срока для вступления в наследство.

Что считается уважительной причиной для пропуска срока вступления в наследство? В пункте 40 Постановления №9 указано, что это обстоятельства, которые связаны с личностью истца (согласно статье 205 ГК РФ). Например, это неграмотность, беспомощное состояние, тяжелая болезнь и т.д. Данные обстоятельства должны существовать в течение всего срока, отведенного для принятия наследуемого имущества – только тогда они будут иметь существенное значение.

Кроме того, в указанном пункте Постановления №9 перечисляются обстоятельства пропуска срока, отведенного для принятия наследства, которые нельзя считать уважительными. Например, это кратковременное расстройство здоровья, отсутствие сведений о составе наследства, незнание гражданско-правовых норм, регулирующих порядок и срок принятия наследуемого имущества и т.д.

В процессе восстановлении срока, отведенного для принятия наследства, суду необходимо определить доли всех наследников. Если это необходимо, он берет на себя обеспечительные меры по защите прав наследника, который пропустил срок. Также можно осуществить признание недействительными (полностью или частично) выданные свидетельства о наследстве (согласно пункту 41 Постановления №9).

Данная ситуация может привести к перераспределению наследственного имущества. Если в натуральном выражении оно уже отсутствует у наследника, который первоначально его получил, то новый наследник также может получить денежную компенсацию собственной доли в праве на такое имущество (согласно пункту 42 Постановления №9). При этом причина, по которой данное имущество отсутствует у первоначального владельца, неважна.

Согласно статье 1105 ГК РФ, действительная стоимость имущества должна оцениваться на момент открытия наследства в соответствии с правилами относительно возврата неосновательного обогащения.

16. Отказ от наследства

Следует знать, что в отечественной практике по наследственным делам существует два вида отказа от наследства – направленный и безусловный. При направленном отказе наследник должен указать лицо, в пользу которого он не принимает наследуемое имущество, и оно в результате достанется ему. В качестве такого лица может выступать любой наследник по закону или завещанию вне зависимости от порядка очереди (согласно пункту 44 Постановления №9).

Наследник, который выступает с направленным отказом, может указать, в каких долях он распределит свое наследство между лицами, предварительно отобранными им в качестве окончательных наследников. Кроме того, он может определить, в отношении кого он выражает отказ от конкретного имущества из общей наследственной массы (согласно пункту 45 Постановления №9).

Если все имущество наследодателя было завещано наследникам по завещанию, допустимым является только безусловный отказ (согласно пункту 45 Постановления №9). В данном случае доля отпавшего наследника переходит к прочим наследникам по завещанию и распределяется между ними пропорционально наследственным долям, если само завещание не предусматривает иной способ распределения. Это касается и случаев, если в завещании подназначается наследник.

Отказ единственного наследника по завещанию от причитающегося ему имущества приводит к тому, что наследство в полном объеме переходит к наследникам по закону.

17. Особенности процесса раздела наследства

Верховный Суд РФ напомнил о том, что наследство поступает в долевую собственность наследников, которые приняли завещание (согласно пункту 51 Постановления №9), Но этого не происходит в случае, если принятие наследства осуществляется единственным наследником. Также это касается ситуаций, когда наследодатель при составлении завещания указывает конкретное имущество, которое впоследствии будет предоставлено определенным наследникам.

Процесс раздела наследственного имущества может осуществляться в течение трех лет с момента открытия наследства (согласно части 2 статьи 1164 ГК РФ). Когда этот срок пройдет, раздел наследства может быть произведен на основании общих положений в законодательстве, которые регулируют процесс раздела имущества, находящегося в долевой собственности (в соответствии со статьей 252 ГК РФ).

Кроме того, Верховный Суд ВАС РФ разъяснил, что законодательством установлен запрет на заключение соглашения о разделе наследуемого имущества, в состав которого включена недвижимость, до тех пор, пока соответствующие наследники не получат свидетельства о праве на наследство (согласно пункту 51 Постановления №9).

В данном Постановлении даются разъяснения, которые касаются преимущественного права наследников на получение неделимой вещи или жилого помещения в счет собственной наследственной доли, если они входят в состав наследства. Согласно пункту 52 Постановления №9, может быть определено, в какой очередности и кому принадлежит преимущественное право наследования. Так им обладают следующие наследники:

• обладавшие правом общей собственности на неделимую вещь вместе с наследодателем;

• не являющиеся участниками общей долевой собственности на неделимую вещь при жизни наследодателя, но правомерно и постоянно использовавшие ее к моменту открытия наследства;

• проживавшие в переходящем по наследству жилом помещении ко дню открытия наследства, которое не может быть разделено, и сами наследники не имеют при этом иного жилья, которое принадлежало бы им на правах собственности либо в соответствии с договором социального найма.

Помимо этого, установлено, что, согласно положениям пункта 53 Постановления №9, преимущественное право может распространяться даже на предметы обихода и домашней обстановки. Как правило, оно принадлежит наследнику, который проживал совместно с наследодателем на момент открытия наследства вне зависимости от срока такого проживания.

Отдельно поясняется, что предметы, представляющие историческую, художественную и другую культурную ценность (в том числе, антиквариат), не могут считаться предметами домашней обстановки. В пункте 53 Постановления №9 указано, что вопрос о том, какие предметы можно отнести к культурным ценностям, разрешает эксперт.

Несоразмерность доли в наследстве, которая причитается наследнику с преимущественным правом, приводит к выплате компенсации прочим наследникам (согласно пункту 54 Постановления №9). Такая компенсация может представлять собой, как выплату денежных средств, так и предоставление в собственность какого-либо имущества.

18. Ответственность наследников по вопросам задолженностей, имеющихся у наследодателя

Установлено, что смерть должника по договору не приводит к прекращению его обязанности по нему, а создает такую же обязанность для наследника – он должен выплатить полученную наследодателем денежную сумму кредитору вместе с процентами в порядке и в срок, указанные в договоре.

Наследники имеют право досрочно выплатить сумму кредита (полностью или частично), который был предоставлен наследодателю для семейного, личного, домашнего или другого использования, не касающегося ведения предпринимательской деятельности, если кредитор будет уведомлен об этом не позднее 30 дней до дня планируемого возврата, если в договоре не указано иное.

Кроме того, стоит отметить, что открытие наследства не пресекает, не прерывает и не приостанавливает течение срока исковой давности по требованиям кредитора, работавшего с наследодателем (согласно пункту 59 Постановления №9).

Помимо этого, Верховный Суд РФ отметил, что наследники должника, которые приняли наследство, выступают в правоотношениях как солидарные должники в пределах стоимости наследственного имущества, перешедшего к ним по завещанию (согласно пункту 60 Постановления №9). Цена наследства, в пределах которой наследник отвечает по долгам наследодателя, будет определяться с учетом его рыночной стоимости на момент открытия наследства вне зависимости от того, насколько она изменилась к моменту судебного заседания (согласно пункту 61 Постановления №9).

Известно, что поручитель наследодателя становится поручителем наследника только в случае, если сам поручитель согласился отвечать за неисполнение обязательств со стороны наследников (согласно пункту 62 Постановления №9).